|
Римское право: Дигесты
Римское право: Дигесты
С древнейших времен
люди в процессе своей жизнедеятельности вступают между собой в определенные
отношения , большинство из которых регулируется нормами права и соответственно
называются правовыми отношениями. Значительная часть правовых отношений возникают
по поводу создания , приобретения , отчуждения , использования , передачи
различного имущества и т.п. Это имущественные отношения , они неоднородны и
регулируются в настоящее время различными отраслями права , в числе которых и
гражданское право Основным источником , из которого берет начало мировая
правовая культура , является Римское гражданское право. Одним из нормативных
документов регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные
отношения , на Украине , является Гражданский кодекс Украины ( ст. 1 ГК Украины
) введенный в действие 1 января 1964 г.
Рассмотрим
поподробнее одну из кодификаций Римского права - кодификацию Юстиниана или
Дигесты.
Дигесты, или
Пандекты, представляют собой собрание отрывков из 2000 сочинений 39 наиболее
выдающихся римских юристов, в основном тех которые имели право официального
толкования законов,9200 отрывков - фрагментов. Дигесты делятся на 50 книг,
книги- на титулы ( кроме 30-32 книг, которые не имеют титулов ). Всего в
Дигестах собрано 432 титула . Титулы делятся на фрагменты , длинные
фрагменты- на параграфы. Каждый фрагмент содержит отрывок из сочинения одного
юриста, в начале каждого указывается его имя и название источника. Поэтому
Дигесты принято цитировать так : Д.8.3.4-Д-Дигесты, 8-книга, 3-титул, 4-фрагмент.
Основным содержанием Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву.
Наибольшее количество фрагментов использовано из сочинений таких юристов:
Ульпиана- 2462, Павла- 2083, Папиниана- 592, Помпония- 585, Гая- 535, Юлиана-
457, Модестина- 345.
Гражданский кодекс ,
как и Дигесты , призван цивилизованно и в строгом соблюдении закона
регулировать гражданско-правовые отношения между субъектами этих отношений.
Споры возникающие при недобросовестном исполнении своих обязанностей одной из
сторон гражданско-правовых отношений должны решаться судом. Еще с времен
Римской империи государство принимало меры для соблюдения этого правила. В
Дигестах было зафиксировано правило, которое не разрешало применять силу для
восстановления нарушенного права , а её применение рассматривалось, как
самоуправство, влекущее неблагоприятные последствия. Так кредитор, захвативший
имущество должника для удовлетворения своих требований, обязан был имущество
вернуть. При этом он утрачивал право требования ( Д. 4.2.13. ). Собственник ,
утративший владение своей вещью, а затем самоуправно отнявший её у фактического
владельца, обязан был её вернуть фактическому владельцу, при этом он утрачивал
право собственности на эту вещь ( Д. 8.4.7. ). Эта норма закона зафиксированная
в Дигестах была призвана сделать невыгодным решение споров в обход суда.
Способность
человека быть носителем определённых прав и обязанностей теперь называется
правоспособностью ( ст. 9 ГК Украины ). Римские юристы не имели
соответствующего современному понятию определения правоспособности, хотя
использовали само понятие. Правоспособность как способность человека быть
носителем права возникает с момента его рождения. Однако, как считали римские
юристы , в некоторых случаях правоспособность может возникнуть и до рождения
ребенка. Юрист Павел писал : “ Кто находится во чреве , охраняется , как если
бы он находился среди людей , поскольку дело идет о выгодах самого плода “ ( Д.
1.5.7. ). Следовательно , если отец еще не родившегося ребенка умирает , то при
разделе наследства учитывалась доля для не родившегося.
Римские
юристы обращают внимание на то , что в отдельных случаях имущество принадлежит
не отдельным гражданам - физическим лицам , а объединениям. Так юрист Марциан
писал: “ Принадлежат совокупности , а не отдельным лицам , например ,
находящиеся в общинах театры , стадионы и т.п. “ ( Д. 18.6.1. ). Другой юрист
Альфен приводит следующее наблюдение : если в легионе с некоторым временем
полностью обновился состав воинов , то легион все же остается тем самым. То же
и корабль , на котором в результате ремонтов все части заменены. Он остается
все тем же. Далее Ульпиан провозглашает : “ В отношении декурионов или других
совокупностей не имеет значения , все ли остаются , или остается часть , или
весь состав переменился. Но если даже совокупность свелась к одному человеку ,
то большей частью признается , что можно предъявлять к нему требования в суде
и он может предъявлять требования в суде , так как право всех сосредоточилось
в одном и остается имя совокупности. Если имеется долг в пользу совокупности
, то это не является долгом отдельным лицам “ ( Д. 3..4.1-2 ). Аналогичная
норма закона есть и в ГК Украины - глава 2, в ней четко определяются понятия
физического и юридического лиц. Создание понятия юридического лица и
определение основных его признаков имеет корни в Римском праве. Результатом
длительного и довольно трудного развития идеи юридического лица стало
признание классическим правом следующих признаков этого субъекта прав:
а)
в сфере гражданско-правовых отношений корпорации приравниваются к физическим
лицам. Гай уже признал , что общины рассматриваются как частные лица ( Д.
50.16.16 ) ;
б)
выход из состава объединения отдельных лиц ни в коей мере не влияет на его
юридическое положение ;
в)
имущество корпорации не является ни общей собственностью всех членов корпорации
, ни её отдельных членов. Это обособленная от её членов собственность самой
корпорации как особого субъекта прав ;
г)
корпорация от своего собственного имени имеет право вступать в любые
гражданско-правовые отношения как с физическими , так и с юридическими лицами.
Эти отношения осуществляются посредством физических лиц , уполномоченных на
это в установленном порядке.
Принципы
этих норм Римского гражданского права просматриваются в ст. 23-38 ГК Украины.
Статья
86 ГК Украины определяет право собственности в Украине, как урегулированные
законом общественные отношения по владению , пользованию и распоряжению
имуществом. Собственность в Украине выступает в следующих формах:
1. частная;
2. коллективная;
3. государственная;
Римское право
отличало владение вещью на праве собственности , от владения вещью на других
основаниях. Владение , основанное на праве ,- это уже не владение , а право
собственности. Фактическое обладание вещью может быть основано не только на
праве собственности , а на любом другом ( например , на договоре найма вещи ),
но все равно не будет владением, поскольку основано на праве. Владение же как
фактическое обладание вещью - это просто факт. Римские юристы слово “ владение
“ - prossesio
выводили
от sedere - сидеть , оседать
, а само владение от positio - поселение. “ Владение было
названо ,- как говорит Лабеон ,- от оседаний ( будучи ) как бы поселением, так
как оно естественно удерживается тем , кто на нем стоит ... “ ( Д. 41.2.1 ).
Другой юрист Нерва- сын говорил , “ что и собственность на вещи произошла от
естественного владения “ (Д. 41.2.1 ).
Как
мы видим Римские юристы знали договор найма и определяли его , как передача
имущества собственником нанимателю с целью извлечения прибыли. Аналогичная норма
имеется в главе 25 “ Имущественный наем “ ГК Украины в этой главе определяются
принцип , форма, сроки , обязанности сторон при исполнении договора найма.
Другой
разновидностью прав на чужие вещи является залоговое право , возникшее в
раннереспубликанский период. Единого термина для его обозначения римляне не
знали. Однако сущность залога оставалась постоянной - обеспечение определенного
обязательства. Таким образом , залог - это средство обеспечения исполнения
обязательства , устанавливающее вещное право залогополучателя на предмет
залога. Вещное право залогополучателя заключалось не в пользовании чужой вещью
, как это имеет место в других правах на чужие вещи , а в праве распорядиться заложенной
вещью в соответствии с законом. Право распоряжения залогополучателя ограниченно
лишь правом продажи предмета залога ( Д. 13.7.4 ). При некоторых формах залога
кредитору принадлежало право владения предметом залога , иногда право на
присуждение собственности , пользования и получения доходов. Залоговое право
устанавливается передачей должником-залогодателем заранее обусловленной вещи (
предмета залога ) кредитору-залогополучателю. Залоговое право - это право
кредитора в случае неисполнения должником обязательств обратить взыскание на
заранее определенную вещь , независимо от того , у кого она находится . оно предпочтительнее
других требований. Эти основные принципы залога сохранились и до наших дней. Залог
, как вид обеспечения обязательств предусмотрен ст. ст. 176, 181 ГК Украины ,
которые , как и Дигесты предусматривают право кредитора в случае невыполнения
должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Обязательственное
право является основным разделом римского ( и любого другого ) гражданского
права. Оно регулирует имущественные отношения в сфер производства и
гражданского оборота. В источниках римского права
обязательство ( obligatio ) определяется следующим образом :
обязательство представляет собой правовые оковы , вынуждающие нас что-то
исполнить согласно законам нашего государства - obligatio est juris
vinculum , quo necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum nostrae
civitatis jura ( Д. 1.3.13 ). Понятие обязательств и основания их возникновения
предусмотрены ст.151 ГК Украины.
В
римском праве местом исполнения обязательств , определялось местом возможного
предъявления иска из данного обязательства , таким местом по общему правилу
считалось место жительства должника ( ответчика ) или Рим по принципу : Roma communis nostrf patria
est ( Д 50.1.33 )- Рим наше общее отечество. Этот принцип частично сохранен
в ст. 167 ГК Украины , которая говорит , что обязательство должно быть
исполнено в месте определенном в законе , договоре и т.п. из которого возникло
обязательство, а если место не определено то исполнение должно быть исполнено
по месту жительства кредитора- по денежному обязательству или по месту
жительства должника по всем другим обязательствам.
Кроме
личной собственности в Риме знали общую совместную собственность. Еще древний
классик Сцевола высказал идею собственности многих лиц на одну вещь в
идеальных долях - pars pro indiviso ( Д. 50.16.25 ). Идея получила
дальнейшее развитие, не может быть несколько прав собственности на одну и туже
вещь , но одно право собственности на одну и ту же вещь вполне может принадлежать
нескольким лицам , и тогда налицо право общей собственности , которое римские
юристы называли communio или condominium. В ГК Украины
понятие общей собственности определяется ст. 112 , 113. Различают общую долевую
собственность ( собственность с определением долей ) и общую совместную собственность
( без определения долей ).
Возникновение
и прекращение права собственности закреплено ст. 128 ГК Украины. Согласно которой
оно возникает с момента передачи вещи если иное не предусмотрено законом. Право
собственности может возникать только на законных основаниях. Римские юристы
писали в Дигестах , что изменить свою владельческую волю было нельзя
: nemo
sibi causam prossessionis mutare potest ( Д. 41. 23.19 ) - никто не
может изменить сам себе основание владения. Способ приобретения владения
зависел также от и от характера владения - добросовестное владение
приобреталось одним способом, недобросовестное - другим ( то же и в случаях законного
и незаконного владения).
Из
всего вышесказанного видно , что Дигесты , как и Римское право в общем
принадлежат к тем вершинам человеческой мысли , которые и сейчас , через много
лет после их создания , поражают свей грандиозностью.
|
|